Медиакарта
5:23 | 27 апреля 2024
Портал СМИ Тюменской области

Информационный материал для участников Внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый контракт: особенности правового регулирования.

09:51 | 08 февраля 2011
Источник:

Информационный материал для участников Внешнеэкономической деятельности.

Внешнеторговый контракт: особенности правового регулирования.

На современном этапе развития международных коммерческих отношений и увеличения числа участников внешнеэкономической деятельности имеют важное практическое значение вопросы правового регулирования внешнеторговых контрактов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164 – ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее - Закон № 164-ФЗ) внешнеторговая деятельность - это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Внешнеторговый контракт представляет собой документ, оформляющий внешнеэкономическую сделку, в котором содержится письменная договоренность об обязательствах сторон.

По своему характеру указанный контракт связан с правом более чем одного государства, в связи с этим усложняется не только нормативная база его правового регулирования, но и практическое применение.

Отличия внешнеторгового контракта от прочих договоров состоят, в частности, в том, что:

-один из участников внешнеторгового договора не является резидентом Российской Федерации;

-возможно применение норм международного частного права при заключении и исполнении договора;

-возможно применение норм права иностранных государств при заключении и исполнении договора.

Контракт международной купли-продажи является наиболее распространенной юридической формой внешнеторговой сделки. Данный договор по-прежнему сохраняет главенствующую роль в регулировании отношений в рамках мировой экономики несмотря на то, что начиная примерно с середины XX в. широко развиваются и иные формы обмена между хозяйствующими субъектами. Такая роль договора привлекает серьезное внимание к его правовому регулированию, призванному содействовать развитию международной торговли.

Между тем в национальных правовых системах существуют различия по применению договора международной купли-продажи, что вызывает определенные трудности при формулировании его условий, а также последствий их нарушения. По этой причине в области международной унификации коллизионного и материально-правового регулирования контрактов международной купли-продажи товаров были предприняты соответствующие меры по унификации данного вида внешнеэкономических сделок, которые привели к значительным результатам.

Для стран Европейского союза действует Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., которая при отсутствии соглашения сторон о применимом праве предусматривает применение права страны, наиболее тесно связанного с договором.

Многие западноевропейские страны участвуют в Гаагской конвенции о праве, применимом к международной купле-продаже товаров, 1955 г. (далее - Гаагская конвенция). В соответствии с ее положениями, если сторонами не определено право, подлежащее применению к договору, продажа регулируется внутренним правом страны продавца. Договор регулируется внутренним правом страны покупателя или местопребывания предприятия, выдавшего заказ, если он был получен в этой же стране либо продавцом, либо его представителем, агентом или коммивояжером (статья 3 Гаагской конвенции).

Для стран СНГ (за исключением Грузии) действует Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. (далее - Соглашение). В соответствии с этим документом при осуществлении соглашения сторон о применимом праве используется право места совершения сделки (п. «е» статьи 11 Соглашения).

Многие соглашения, регулирующие коллизионные вопросы договора международной купли-продажи товаров, не вступили в силу (например, Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при международной купле-продаже движимых материальных вещей, 1958 г., Женевская конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров, 1983 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г.).

Среди всей совокупности источников правового регулирования международной купли-продажи важнейшим международно-правовым актом универсального характера в области международных коммерческих отношений выступает Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, разработанная в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли и принятая на специально для этого созванной Международной конференции ООН, проходившей в Вене с 10 марта по 11 апреля 1980 г. (далее - Конвенция).

Российская Федерация участвует в Конвенции, как правопреемник СССР, начиная с 01 сентября 1991 года.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в статье 2 Закона № 173-ФЗ, непосредственно, за исключением случаев, когда из международного договора Российской Федерации следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта валютного законодательства Российской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом № 173-ФЗ, применяются правила указанного международного договора.

Согласно Конвенции понятие «международная купля-продажа товаров» определяется с учетом следующих критериев.

Субъектный состав договора. Обязательным условием для признания контракта договором международной купли-продажи товаров, подпадающим под регулирование Конвенции, является местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах.

Определение государственной принадлежности сторон внешнеторгового договора представляет значительную сложность как в теории, так и на практике.

В странах англо-американской системы права для установления государственной принадлежности юридического лица используется критерий инкорпорации, где личным законом юридического лица является закон места его учреждения, регистрации его устава. Предусматривается этот критерий и законодательными актами Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Кубы, Нидерландов, Перу и др.

В странах континентальной Европы (Австрия, Германия, Греция, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Франция и др.) применяется критерий оседлости, т.е. личным законом юридического лица является местонахождение его административного (управляющего) центра. Кроме того, к этому критерию обращается законодательство ряда неевропейских стран.

В законодательстве ряда стран применяется и так называемая теория контроля, согласно которой при определении государственной принадлежности юридического лица принимается во внимание национальность субъектов, фактически контролирующих данную организацию (в том числе путем преобладающего участия в ее уставном капитале). Данный критерий нашел отражение не только в двусторонних, но и в некоторых многосторонних договорах, включая Конвенцию об урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других государств 1965 г.

Менее распространенным является критерий центра эксплуатации, применяемый законодательством некоторых развивающихся стран.

СССР присоединился к Конвенции 23 мая 1990 года со следующим заявлением: «Союз советских социалистических республик в соответствии со статьями 12 и 96 Конвенции заявляет, что любое положение статьи 1, статьи 29 и части II Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли – продажи, его изменение или прекращение соглашением Сторон либо оферта, акцепта или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а в любой форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в Союзе Советских социалистических Республик».

Предмет договора.

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также те условия относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со статьей 30 Конвенции предметом контракта являются действия сторон по возмездной передаче права собственности на товар. Продавец должен, во-первых, поставить товар; во-вторых, передать документы и право собственности на товар в соответствии с требованиями контракта и Конвенции.

Следует отметить, что под понятие «международная купля-продажа» в соответствии с Конвенцией не подпадает купля-продажа:

-товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такового использования;

-с аукциона;

-в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона;

-фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;

-судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке;

-электроэнергии.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 55-р МВЭС России совместно с ГТК России и ВЭК России разработали и утвердили «Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» (далее – Рекомендации), призванные обеспечить защиту государственных интересов и интересов российских предприятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Письмом Банка России от 15.07.1996 № 300 «О Рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» уполномоченным банкам рекомендовано учитывать положения указанного документа, а также знакомить с ним своих клиентов-участников внешнеторговой деятельности для использования при заключении экспортно-импортных сделок.

В соответствии с Рекомендациями внешнеторговый контракт должен содержать следующее:

-унифицированный номер контракта, состоящий из трех групп знаков с двумя разделителями «/»;

-дату подписания контракта;

-место подписания контракта;

-полные официальные наименования организаций продавца и покупателя;

-страну иностранного партнера и страну назначения (отправления) товара;

-предмет контракта: указывается наименование и полная характеристика товара (ассортимент, размер, модель, комплектность, страна происхождения и другие данные); тара/упаковка; объем, вес и количество товара;

-цену и сумму (общую сумму контракта и цену за единицу товара в валюте цены с приведением краткого наименования базиса поставки в соответствии с международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс»);

-условия платежа: указывается наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж, сроки платежа и условия рассрочки при ее предоставлении, а также обязательный перечень документов, передаваемых продавцом покупателю и подтверждающих факт отгрузки, стоимость и номенклатуру отгруженных товаров, указываются полные наименования и почтовые адреса банков (филиалов) сторон, номера счетов, платежные реквизиты;

-условия поставки: место отправления и место назначения, а также дату поставки товара, т.е. определение момента фактической передачи продавцом товара в распоряжение покупателя или его представителя и, следовательно, выполнения или невыполнения первым своих обязательств по срокам поставки (в качестве представителя может выступать, например, транспортная организация);

-распределение между продавцом и покупателем обязанности по уплате таможенных пошлин при вывозе и ввозе товара;

-распределение между продавцом и покупателем обязанностей по организации и оплате транспортных расходов по доставке товара, включая расходы на страхование;

-момент перехода с продавца на покупателя рисков повреждения, утраты или случайной гибели груза.

-условия приемки товара по качеству и количеству;

-форс-мажорные обстоятельства;

-прочие условия и обстоятельства сделки;

-порядок рассмотрения споров;

-санкции;

-адрес покупателя и адрес продавца (юридические и полные почтовые адреса);

-подписи сторон.

При составлении договора (контракта) отношения сторон определяются не только его условиями, но и нормами применимого права. Применимое право – это право, которое будет применяться для регулирования отношений между сторонами.

Важным моментом является урегулирование во внешнеторговом договоре (контракте) вопроса, связанного с переходом прав собственности на ввозимые/вывозимые товары. Если условиями внешнеторгового договора (контракта) момент перехода права собственности сторонами не определен, то необходимо обратить внимание на то, право какого государства подлежит применению к правам и обязанностям сторон по контракту.

Согласно статье 1210 ГК РФ данное право может быть выбрано сторонами при заключении внешнеторгового договора (контракта) или в последующем. Необходимо отметить, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор (контракт) наиболее тесно связан. ГК РФ установлено, что стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (контракта) купли-продажи, признается продавец. В этом случае при определении права собственности на экспортируемый товар необходимо руководствоваться правом страны продавца.

На основании российского законодательства право собственности на товар у покупателя возникает с момента передачи товара покупателю или сдачи товара перевозчику.

Форма договора.

Согласно части 1 статьи 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Внешнеторговый договор (контракт) должен быть заключен в простой письменной форме. Пунктом 3 статьи 162 ГК РФ установлено, что несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.

В соответствии со статьей 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Пункт 1 статьи 162 ГК РФ предусматривает, что законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии со статьей 1209 ГК РФ форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется российскому праву независимо от места совершения этой сделки.

При реализации внешнеторговых договоров (контрактов) возникает множество вопросов, например, относительно длительности совершения сделки, различий между российским законодательством и законодательством страны места нахождения организации-контрагента, таможенного оформления товара.

Помимо вышеуказанных вопросов, для участника внешнеэкономической деятельности обязательно соблюдение требований валютного законодательства, установленных Законом № 173-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона № 164-ФЗ торговля услугами, работами, информацией и результатами интеллектуальной квалифицируется в качестве внешнеторговой сделки исходя из субъектного состава соглашения.

Резидент при заключении с нерезидентом договора на оказание услуг (выполнение работ), передачу результатов интеллектуальной деятельности в той или иной форме, фактически подпадающих под понятия, закрепленные пунктами 5, 6, 8 статьи 2 Закона № 164 – ФЗ, становится участником внешнеторговой деятельности вне зависимости от того, на территории какого государства происходит соответствующее оказание услуг (выполнение работ), передача результатов интеллектуальной деятельности.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено Законом № 173-ФЗ, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

1)получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

2)возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Случаи, при которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации, определены частью 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ.

На практике нередко нарушения требований статьи 19 Закона № 173-ФЗ обусловлены недобросовестностью иностранных контрагентов и непринятием российскими партнерами необходимых мер по привлечению к ответственности за нарушения нерезидентом условий контракта.

Из постановления Конституционного суда Российской Федерации от 27.04.2001 № 7-П следует, что исполнение резидентом своих публично-правовых обязанностей не должно обеспечиваться в меньшей степени, чем выполнение обязательств в имущественных отношениях: на нем лежит забота о выборе контрагента и обеспечения выполнения последним принятых обязательств любыми законными способами, резидент отвечает за неисполнение публичных обязанностей, связанных в том числе с действием (бездействием) контрагентов.

На резидента статьей 19 Закона № 173-ФЗ возложена обязанность обеспечить получение валюты именно в сроки, установленные внешнеторговым договором (контрактом). Следовательно, давая оценку соответствию действий резидента требованиям закона, необходимо учитывать не те действия по получению денежных средств, которые были предприняты резидентом после неисполнения контрагентом его обязанностей, а те обеспечительные способы, которые были предусмотрены с целью получения или возврата денежных средств при наступлении срока исполнения договорных обязательств. К таким обеспечительным мерам и относятся действия, предпринятые резидентом при выборе контрагента .

По составам административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения (состав административного правонарушения является формальным), а в пренебрежительном отношении к исполнению публично-правовых обязанностей, к требованиям публичного права.

Согласно статье 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты зависящие меры по их соблюдению.

Следует отметить, что под всеми зависящими мерами по соблюдению законодательства РФ понимаются такие действия, которые предшествуют совершению административного правонарушения и свидетельствуют о стремлении исполнить возложенные обязанности.

К числу мер, предпринятых резидентом в целях исполнения возложенных на него обязанностей, могут быть отнесены:

а)на стадии предконтрактной подготовки:

-выяснение через торгово-промышленную палату, торговое представительство, официальные органы страны иностранного партнера либо иными способами его надежности и деловой репутации;

б)на стадии заключения внешнеторгового договора (контракта):

-включение в договор (контракт) способа обеспечения исполнения обязательства в зависимости от надежности и деловой репутации партнера (банковская гарантия, неустойка, поручительство, залог, задаток и т.д.);

-применение форм расчетов по договору, исключающих риск неисполнения контрагентом обязательств по договору (безотзывного аккредитива, банковской гарантии в пользу резидента, векселя, выданного нерезидентом в пользу резидента и авалированного банком за пределами территории Российской Федерации);

-определение механизмов разрешения возможных разногласий с четким указанием сроков досудебных способов защиты нарушенных прав и указанием какой судебный орган рассматривает возникшие споры;

-использование страхования коммерческих рисков.

в)после неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств:

-ведение претензионной работы (переписка с иностранной стороной по факту нарушения обязательств по договору, предъявление претензии);

-предъявление после ответа на претензию или истечение срока ответа искового заявления в судебные органы с требованием о взыскании с контрагента причитающейся суммы.

Необходимо отметить, что, заключая внешнеторговые договоры (контракты) с недобросовестными контрагентами, помимо риска непоставки оплаченного товара или неоплаты отгруженной продукции, резидент также рискует получить отказ в возмещении НДС и (или) признании расходов в целях налогообложения прибыли.

В целях избежания нарушений валютного и налогового законодательства Российской Федерации и исполнения требований Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о должной осмотрительности и осторожности, резиденту необходимо проверить факт создания и государственной регистрации контрагента, ознакомившись в том числе с соответствующими сведениями реестра, содержащимися в базе, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы .

Однако проверяющие органы считают, что проверять контрагентов на добросовестность необходимо более тщательно .

Резиденту рекомендуется собрать документы и информацию о контрагенте - нерезеденте.

Такими документами могут быть:

-свидетельство о постановке в России на налоговый учет;

-подтверждение регистрации нерезидента (чаще всего Certificate of Incorporation);

-обоснование факта, что компания на момент запроса числится в государственном реестре и не имеет юридических проблем (Certificate of Good Standing);

-подтверждение сдачи отчетности и уплаты налога (при необходимости и за предыдущие периоды);

-копии учредительных документов;

-сведения о привлечении контрагента к административной ответственности.

Вместе с тем, вопрос о достаточности принятых резидентом мер и его виновности в совершении административного правонарушения решается в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, резидентом должны быть предприняты меры для возврата в Российскую Федерацию денежных средств по планируемой сделке: получение оплаты за поставленные экспортные товары (оказанные работы (услуги), переданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности), а также обеспечение возврата уплаченных сумм за неввезенные на таможенную территорию импортные товары, невыполненные работы (неоказанные услуги, непереданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности).

Сроки возврата денежных средств должны быть установлены в самих внешнеторговых договорах (контрактах). Ответственность за нарушение этих сроков предусмотрена частями 4, 5 статьи 15.25 КоАП РФ.

При расчете срока получения резидентом иностранной валюты или валюты Российской Федерации за передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, необходимо руководствоваться условиями конкретного внешнеторгового договора (контракта).

Пунктом 4 статьи 421 ГК РФ предусмотрено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. При этом на практике часто возникают ситуации, когда контрагенты заключают внешнеторговые договоры (контракты) без указания конкретных сроков возврата денежных средств за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В данном случае следует руководствоваться следующими нормативными положениями.

Частью 2 статьи 1 Закона № 173-ФЗ предусмотрено, что используемые в Законе № 173-ФЗ институты, понятия и термины гражданского и административного законодательства Российской Федерации, других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено Законом № 173-ФЗ.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Учитывая изложенное, резидент вправе предусмотреть во внешнеторговом договоре (контракте) предельный срок периода времени, до истечения которого резидентом должна быть выполнена возложенная на него пунктом 1 части 1 статьи 19 Закона № 173-ФЗ обязанность.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Также в целях соблюдения требования о репатриации условиями внешнеторгового договора (контракта) должно быть предусмотрено, что сумма банковских расходов/комиссий не причитается резиденту к получению на его счета в уполномоченных банках.

В случае, когда во внешнеторговом договоре (контракте) предусмотрено условие о получении на банковский счет резидента от нерезидента причитающейся ему валютной выручки за вычетом сумм комиссионного вознаграждения, и имеется подтверждение данных удержаний соответствующими документами, сумма такого комиссионного вознаграждения не включается в валютную выручку, причитающуюся резиденту за переданные нерезиденту товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, и недополучение валютной выручки на сумму банковской комиссии не будет квалифицироваться как административное правонарушение.

В случае если законодательством страны нерезидента предусмотрено удержание сумм налога с дохода, полученного резидентом на территории страны нерезидента при оплате полученных нерезидентом товаров, услуг, работ, то во внешнеторговом договоре (контракте) также следует предусмотреть соответствующую ссылку о том, что сумма налога не причитается резиденту к получению на его счета в уполномоченных банках.

Если резидент является экспортером (исполнителем) по внешнеторговому договору (контракту), то при изменении срока оплаты товара либо суммы контракта необходимо заключить дополнительное соглашение относительно такого изменения и в срок, установленный Инструкцией Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», внести соответствующие изменения в оформленный паспорт сделки.

Распределение рисков, связанных с организацией и оплатой перевозки, а также гибелью (порчей) товара, представлено в базисных условиях поставки, которые определены в Международных правилах толкования торговых терминов «Инкотермс-2000». В соответствии с этими условиями происходит распределение основных расходов по доставке товаров между продавцом и покупателем. «Инкотермс-2000» содержат правила толкования 13 условий поставки, объединенные в 4 группы.

«Инкотермс-2000» носит рекомендательный характер, но во многих странах мира, прежде всего в Европе, регулируемые им базисные условия поставки широко применяются в договорной практике.

Расчеты при осуществлении внешнеторговой деятельности между резидентами и нерезидентами должны осуществляться с соблюдением требований статей 10, 12, 14 Закона № 173-ФЗ.

Пунктом 2 статьи 14 Законы № 173-ФЗ предусмотрено, что расчеты при осуществлении валютных операций проводятся юридическими лицами - резидентами только через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением предусмотренного данной статьей исчерпывающего перечня случаев, позволяющего юридическим лицам-резидентам производить расчеты при осуществлении валютных операций с нерезидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках.

Исходя из изложенного, резиденты при заключении внешнеторговых договоров (контрактов) должны учитывать особенности их правового регулирования, в том числе и в целях соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, предусмотрев тем самым надлежащее исполнение условий контракта и предприняв возможные меры для исключения административных и иных рисков.

Материал подготовлен Федеральной службой финансово-бюджетного надзора